[7000字宪法论文:协议管辖]宪法论文5000字

7000字宪法论文:协议管辖

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协议管辖,亦称合意管辖,是指在法律允许的范围内,双方当事人通过协议 将他们之间业已发生或可能会发生的涉外民商事争议,交付某国法院审理的管辖 权制度。协议管辖是意思自治原则在国际民事诉讼领域的延伸和体现,已为当今 世界各国所普遍接受和采用。

(一)协议管辖制度在国际上的确立 协议管辖制度虽然最早可追溯至罗马法汇纂中的规定,但在相当长的历史 时期内并未得到各国的广泛认同和重视。不过,自20世纪中叶起,国际社会对协议 管辖的态度开始发生变化,过去那种不承认协议管辖的观点遭到越来越多的质疑。

批评者指出,管辖协议剥夺法院管辖权的观点充其量仅是一种逐步退化了的法律 拟制,反映出对其他法院的公平性采取的偏狭态度。以其他连结因素作为法院行 使管辖权的依据往往带有一定的偶然性、不确定性、不便利性,法院也常援引不 方便原则拒绝审理其原本享有管辖权的案件,而法律也明文规定调解、和解、仲 裁优先于法院的审理,这就意味着问题的关键不在于法院是否被剥夺了管辖权,而 在于法院是否应在特定的案件中对其自身的管辖权有所克制。况且,当事人签订 协议时通常已经慎重考虑了诉讼便利的问题,即使有不便利的存在也是当事人事 先可以预见到的,实难以不便利为由否定管辖协议的可执行性。

协议管辖制度逐渐为各国所接受并最终在国际上得以确立,其实就是其自 身优越性在国际社会逐步得到广泛认同的集中体现,是一种历史发展的必然结果。

总的来看,该制度主要具有以下一些优点:首先,该制度赋予了当事人选择法院的 自主权,不仅有助于避免或减少因有关国家关于国际民事管辖权的规定过于刻板、 僵硬而可能造成的不公平、不合理管辖的现象,而且借当事人之手使各国间的国 际民事管辖权冲突轻松而巧妙地得到了解决。其次,在各国法院平行管辖的情况 下,原告单方面拥有太多选择法院的机会,他可以选择到那个为其所信任且对其最 为有利的法院去起诉,而被告则只能屈就原告的选择,或者另择法院起诉。前者导 致当事人之间诉讼机会的不均等,后者则导致一事两诉,两者均不利于国际民事诉 讼顺利、有效地实施。而承认协议管辖,则能实现当事人之间程序和实体的平衡, 并能有效防止和减少一事两诉现象的产生。最后,承认协议管辖,允许当事人协议选择法院,当事人双方即可在签订协议时对法院办案的公正性、诉讼所用语言及 交通方面的便利程度、双方对诉讼所采程序的熟悉程度、判决的可执行程度及费 用的可接受程度等因素进行全面的考虑和权衡,大大增强了国际民事诉讼的确定 性和可预见性,有利于维护交易安全及交易双方的合法权益。

(二)协议管辖制度的发展 随着时代的进步,各国间民商事交往与合作的日益密切以及科技的迅猛发 展和商业实践的深刻变化,协议管辖原则在晚近也呈现出一些新的发展趋势,主要 表现在以下几个方面: 1.管辖协议的形式要件日益放宽。根据管辖协议订立的方式,可将管辖协议 分为明示的管辖协议和默示的管辖协议。对于明示的管辖协议,大多数法律都要 求以书面形式达成。这无疑有利于防止和减少管辖权争议的产生,即使产生争议, 也容易举证并及时解决。但是,过于强调书面形式,很多时候并不利于国际民商事 争议的妥善解决,无益于保护当事人的正当权益。因此,许多国家都主张对管辖协 议的书面形式作扩大和灵活的解释。例如,1988年《瑞士联邦国际私法》第5条第 1款即规定,管辖协议可通过书写、电报、电传、传真或其他可构成书面证明的通 讯方式达成。2005年海牙《协议选择法院公约》第3条第3项也规定,选择法院协 议可通过书面方式或其他任何能够提供可获取的供后来援用的信息的传达方式 缔结或证明。

2.协议管辖的适用范围日益拓展。各国均允许在涉外合同案件中适用协议 管辖,但对于在合同以外的其他涉外民商事案件中是否允许当事人协议选择法院, 则存在分歧。晚近的发展趋势是,越来越多的国家开始打破陈规,逐渐将协议管辖 原则广泛适用于身份、婚姻家庭、继承等原先被视为禁区的领域。

3.协议法院与案件之间的联系日遭淡化。对于当事人协议选择的法院是否 必须与案件之间有一定的联系,存在两种对立的观点。英、美等国家认为,当事人 选择的法院与案件没有联系并不影响管辖协议的效力,不会对当事人将争议提交 给与当事人及其争议均无联系但有着处理某类案件丰富经验的法院审理构成妨 碍。另一种相反的观点则是要求当事人选择的法院必须是与争议和案件有着直接 联系或实质性联系的地点的法院。如2005年海牙《协议选择法院公约》第15条规 定:一国可以声明其法院拒绝审理排他选择法院协议所适用的争议,如果除被选择 法院的地点外该国和当事人或争议间无联系。主张漠视联系因素的国家主要是出于能给当事人提供和创造更多便利和 自由的考虑,因为如果允许当事人任意选择与案件毫无联系的法院,便更能保证所 选法院的中立性、公正性和便利性。强调联系因素的国家则出于各种担心而显得 比较谨慎和保守。他们认为,如果允许当事人选择与案件毫无联系的法院进行审 理,将会给案件的审理(如取证、适用法律等)带来诸多不便,结果反而不利于其真 正保护当事人的利益。[ ](第548页)通过比较和分析,前一种主张似乎更为合理,也 更符合协议管辖原则的本意,而后一种主张则在很大程度上难以成立或经不起推 敲。首先,认为不强调联系因素便不能照顾到司法便利性的观点就有些牵强,这种 担心也显得多余,因为不将当事人的目光严格限定在与案件有联系的法院上,会使 当事人获得更多的自由,当事人因而可在更广泛的范围内结合法院的中立性、公 正性以及诉讼的专业性、便利性和判决的可执行性等各种因素进行全面和充分的 考虑,然后作出最明智、最适当的选择。其次,几乎各国国内法和国际条约都对当 事人选择法院施加了一项不得违反专属管辖的限制,有了这种专属管辖优先于协 议管辖的限制,就不必担心当事人会利用选择与案件毫无联系的法院的机会损害 一国的司法主权和公共秩序了。最后,淡化所选法院与案件之间的联系,使当事人 选择法院的范围大大拓展,无疑可为当事人更顺利地达成合意提供便利和支持,因 为对于两个不同国籍的当事人而言,双方往往都不愿意选择对方所属国的法院管 辖。而如果允许他们去选择双方所属国以外的却与案件无任何联系的处于中立地 位的第三国法院管辖,则双方会更容易达成这种合意,因为谁都不必担心会出现由 对方所属国法院管辖时可能出现的使对方受益,而使自己处于不利地位的情况。

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